Можно ли не принимать наследство по закону

Содержание страницы:

В чем разница между отказом от наследства и непринятием наследства?

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Законодательством предусмотрено, что наследник вправе как отказаться от наследства, так и не принять его (п. 1 ст. 1141, п. 3 ст. 1154, ст. 1158 ГК РФ).

Разница между отказом от наследства и непринятием наследства заключается в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав не возникает, а при отказе он передает свое право другому лицу.

Отказ от наследства

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, то есть шести месяцев с момента открытия наследства. Он может не указывать лиц, в пользу которых отказывается от наследства, или отказаться в пользу лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Если наследник фактически принял наследство и этот срок был пропущен, наследника можно признать отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока в судебном порядке (п. 1 ст. 1119, ст. ст. 1157, 1158 ГК РФ).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

  • от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
  • от обязательной доли в наследстве;
  • если наследнику подназначен наследник.

Не допускается отказ от наследства в пользу иных лиц, отказ от части причитающегося наследнику наследства и отказ от наследства с оговорками или под условием (п. п. 2, 3 ст. 1158 ГК РФ; Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 41-КГ16-42).

Для отказа от наследства нужно подать нотариусу по месту открытия наследства заявление об отказе от наследства.

Отказ может быть необходим, если наследники не хотят возвращать долги наследодателя, также входящие в состав наследства (ст. 1175 ГК РФ).

Наследник вправе не принимать наследство. Тогда он просто не совершает никаких действий, направленных на принятие наследства, и не считается фактически принявшим наследство.

Разница между отказом от наследства и его непринятием

Разница между отказом от наследства и непринятием наследства в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав не возникает, а при отказе он передает свое право другому лицу.

Отказ от наследства является односторонней сделкой и может быть признан недействительным в предусмотренных гражданским законодательством случаях признания сделок недействительными.

Наследник, не принявший наследство в установленный срок, может при наличии уважительных причин в судебном порядке восстановить срок для принятия наследства. А отказ от наследства нельзя впоследствии изменить или взять обратно (ст. ст. 1155, 1157 ГК РФ).

Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, его часть наследства переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их долям. Если все имущество было завещано назначенным наследодателем наследникам, эта часть переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их долям, если только завещанием не предусмотрено иное ее распределение (ст. 1161 ГК РФ).

В чью пользу можно отказаться от наследства? >>>

Как отказаться от наследства? >>>

Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? >>>

Очередь наследства по закону

Под наследством стоит понимать процесс перехода различных типов имущества, всевозможных прав и комплекса обязанностей. Такой переход должен осуществляться между умершим человеком (наследодателем) и его правопреемниками (наследниками).

Нормами российского законодательства закреплено всего два действующих типа наследования. Первое можно реализовать по закону, а второе возможно только с помощью завещания.По закону наследство передается только в строго обозначенной очередности. Момент наступления любой очереди наследства регламентирован Гражданским кодексом. Все подробности прописаны в 63 главе. Завещание – это правовая инструкция, в которой заранее четко определено, кому и что достается.

Если оформлено завещание, то распределение собственности между наследниками происходит быстро и без каких-либо юридических сложностей. Однако, чаще всего момент распределения наследства происходит по закону: наследодатель не успел или попросту не пожелал подготовить завещание. Поэтому, в сегодняшней статье мы рассмотрим основные особенности процесса передачи наследства по закону.

Перечень ситуаций, в которых распределение наследственной собственности будет осуществляться только в порядке очередности?

Чаще всего наследование по закону используется в тех ситуациях, когда наследодатель заблаговременно не побеспокоился о завещании. Однако, есть и другие случаи, перечень которых будет представлен ниже.

  • С помощью завещания наследодатель распределил только часть своего имущества. При таком условии весь остаток будет передан правопреемникам сразу после определения очереди наследников, способных претендовать на представленное наследство.
  • В завещании умерший указал только того человека, которому запрещено участвовать в распределении наследственных долей.
  • Составленное завещание составлено с нарушением регламента или в результате ошибочных действий признано недействительным.
  • Отсутствуют все наследники, которые должны принимать наследство на основе составленного завещания.
  • Все наследники, список которых определен в завещании, отказались от положенного им наследства. Также они могли передать это полномочие лицам, у которых есть возможность приобрести обозначенное наследство с соблюдением очередности.
  • Определенные завещанием наследники признаны «недостойными». При таких обстоятельствах они отстраняются от процесса и не могут стать владельцами даже небольшой части собственности наследодателя.
  • Завещание составлено по всем правилам, но есть лица, за которыми числится обязательная доля.
  • Собственности присвоен статус «выморочной».

Кого можно считать «недостойным наследником»?

В категорию «недостойных наследников» принято относить всех лиц, которые неправомерными умышленными действиями хотели нарушить наследственную очередность и первыми завладеть имуществом наследодателя. В категорию «недостойных наследников» попадают:

  • все граждане, которые использовали какие-либо противозаконные методы для получения своей доли наследственного имущества;
  • родители, которые не исполняли свой долг и в принудительном порядке лишились своих родительских прав;
  • все лица, которые уклонялись от своих непосредственных обязанностей и не принимали никаких мер, связанных с содержанием наследодателя.

Подробный перечень всех условий, при которых лицо признается «недостойным наследником», представлен в статье 1117 ГК РФ.

Рассмотрим пример. Сын под действием алкоголя ссорится с отцом и наносит последнему несовместимые с жизнью увечья. В сложившихся условиях данный сын будет признан «недостойным наследником». На него перестают распространяться нормы наследственного права и вся собственность наследодателя (его отца) будет поделена между другими родственниками по принципу очередности наследования.

Обязательная доля: что это такое?

Обязательная доля – это определенная часть собственности наследодателя, которая должна быть получена лицами, указанными в статье 1149 ГК. Все они являются близкими родственниками умершего и обладают ограниченными физическими данными (несовершеннолетние или нетрудоспособные).

Обязательная доля неприкасаема, поэтому её невозможно изменить или ограничить. Если наследодатель не отметит в завещании лиц с обязательной долей, то они востребуют свою часть по принципу наследственной очередности.

Выморочное имущество: что это и откуда оно берется?

Термин «выморочное имущество» прописан в статье 1151 ГК РФ. Под выморочным имуществом понимается собственность наследодателя, которую по ряду причин никто из действующих наследников не способен принять в распоряжение. Поскольку фактический владелец наследства отсутствует – его статус перенимает Российская Федерация.

Вот перечень обстоятельств, при которых может сформироваться выморочная собственность:

  • наследодатель был одинок, не состоял ни с кем в родстве и не оформлял завещание;
  • все действующие наследники в принудительном порядке были отстранены и лишились права принимать положенное им наследство;
  • никто из претендентов не пожелал вступать в наследственные правоотношения и не указал на кандидата, способного получить это наследство по принципу очередности.

Какова очередность наследования?

Всего установлено семь очередностей наследства. Все они прописаны в ГК РФ и идут с 1142 по 1145 статью.

Принятие наследства по закону

Краткое содержание

Наследование по закону

Передача наследства (наследование) по закону предусматривает переход имущества наследникам согласно очередности (п. 2 ст. 1111 Гражданского кодекса РФ, далее – ГК РФ). Такой порядок применим лишь в том случае, когда не было завещания наследодателя или оно было успешно обжаловано в части или полностью одним из наследников, или наследники по завещанию отказались от наследования, или наследник по завещанию умер еще до принятия наследства или был признан недостойным.

Гражданским кодексом РФ установлено разделение на восемь очередей наследования (семь очередей и наследование по праву представления). К первой очереди отнесены дети, супруг (муж или жена) и родители наследодателя (ч. 1 ст. 1142 ГК), ко второй – братья и сестры, а также дедушки и бабушки по любой из линий (ч. 1 ст. 1143 ГК), к третьей – братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети) (п.1 ст. 1144 ГК).

Последующие очереди определяются степенью родства, то есть количеством рождений, отделяющих родственников друг от друга. Например, четвертая степень третьей очереди родства – это прадедушки и прабабушки, пятая степень четвертой очереди – это дети родных племянников и племянниц и т.д. (ст. 1145 ГК)

Срок принятия наследства по закону

ГК предусматривает возможность принятия наследства различными способами:

  • путем обращения с заявлением о принятии наследства к лицу, уполномоченному выдавать свидетельство о праве на наследство (нотариусу или должностному лицу консульского учреждения в РФ)
  • путем «фактического принятия» наследства (ст. 1153 ГК).
Читайте так же:  Как оформить посылку в коробке

Однако из общего правила есть исключение. Так, если в отношении гражданина судом вынесено решение, устанавливающее предположительную дату его смерти (авиакатастрофа, катастрофа на корабле, военные действия и т.д.), срок вступления в наследство начинает отсчитываться не с даты смерти, установленной в решении суда, а с момента вступления такого решения в законную силу (п. 1 ст. 1154 ГК).

Если право на наследование у лица появилось вследствие отказа иных наследников от этого права, принять наследство можно в течение 6 месяцев со дня возникновения права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК).

Право наследников отказаться от принятия наследства (кроме выморочного) закреплено в ст. 1157 ГК.

Если наследник предшествующей очереди по какой-либо причине наследство не принял, наследник из следующей очереди может принять его в течение 3 месяцев со дня окончания шестимесячного срока, выделенного для принятия наследства предыдущим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК).

Восстановление срока принятия наследства по закону

Срок для принятия наследства, пропущенный наследником по уважительной причине, может быть восстановлен. Восстановление сроков возможно двумя способами:

  • через суд;
  • посредством получения письменного согласия от иных наследников, уже принявших наследство.

Обстоятельствами, принимающимися во внимание судом при восстановлении сроков, и влияющими на окончательное решение суда, являются:

  • наследник не знал и не мог/не должен был знать о том, что наследство открыто;
  • у наследника были уважительные причины, по которым срок был им пропущен (например, тяжелое заболевание)

Следует учитывать, что уважительность той или иной причины пропуска срока оценивается на усмотрение суда (судьи).

Если восстановление сроков происходит путем получения письменного согласия на это от иных наследников, то подписи наследников на документе подлежат обязательному удостоверению нотариусом или иным лицом, уполномоченным на совершение таких действий (п. 2 ст. 1155 ГК).

Порядок принятия наследства по закону

Специфика правовых действий, связанная с вступлением в наследство, а также квалификация способов его принятия закреплены в ст. 1153 ГК. Указанная норма предусматривает возможность принятия наследства путем подачи соответствующего заявления нотариусу или осуществления каких-либо действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (фактическое пользование или управление имуществом, подлежащим наследованию; обеспечение сохранности наследственного имущества; оплата расходов на содержание наследственного имущества; оплата долгов, оставшихся у наследодателя или получение от иных лиц денежных средств, предназначенных для наследодателя).

Заявление о принятии наследства по закону

Подача заявления нотариусу является формальным способом принятия наследства. Специальный порядок подачи такого заявления предусмотрен в п. 1 ст. 1153 ГК.

Заявление о принятии наследства может быть подано:

  • нотариусу;
  • иному должностному лицу, которое уполномочено выдавать свидетельство о праве на наследство (например, таковым является должностное лицо консульского учреждения).

Подать заявление можно:

  1. лично;
  2. посредством представителя;
  3. воспользовавшись услугами почты.

Если для передачи заявления используются последние два способа, подпись наследника на документе следует удостоверить нотариально или иным, допускаемым законом способом. Ст. 185 ГК устанавливает, что удостоверять подписи на документах в экстренных случаях также могут:

  • начальники военно-медицинских учреждений, их заместители по медчасти (если наследник находится на лечении в указанных учреждениях),
  • старшие или дежурные врачи;
  • командиры (начальники) воинских частей в пунктах их дислокации, а также начальники военно-учебных заведений (для наследников-военнослужащих);
  • начальники мест лишения свободы (для осужденных);
  • руководитель или представитель администрации учреждений социальной защиты (для находящихся в этих учреждениях граждан).

Если подача заявления осуществляется с привлечением представителя, то в доверенности, выданной ему, должно быть четкое указание на наделение представителя правом на принятие наследства.

Заявление о принятии наследства несовершеннолетними

Принятие наследства от имени наследников-несовершеннолетних детей возрастом до 14 лет осуществляется их родителями или опекунами, которыми и подается соответствующее заявление.

Для детей-наследников в возрасте от 14 до 18 лет предусмотрено иное требование: действие по принятию наследства должно быть согласованно ими с родителями или опекунами, однако подача заявления осуществляется самостоятельно.

Заявление подается вместе с документами, подтверждающими право на наследование. Перечень документов, которые прилагаются к заявлению, с указанием их названия и объема в листах указывается в конце заявления, перед указанием даты и подписью наследника.

Документы для принятия наследства по закону

Заявление, подающееся для принятия наследства, должно также иметь ряд приложений, подтверждающих право наследника на осуществление указанных действий.

Документы, требующиеся для принятия наследства по закону можно разделить на следующие категории:

  • подтверждающие факт наступления смерти наследодателя;
  • определяющие место открытия наследства;
  • удостоверяющие наличие родственных связей с наследодателем;
  • определяющие состав и место нахождения наследуемого имущества.

К документам, подтверждающим факт наступления смерти наследодателя, можно отнести свидетельства органов ЗАГС (свидетельства о смерти) и судебные решения о признании лиц умершими.

Для того, чтобы подтвердить место открытия наследства, наследнику понадобится справка о последнем месте жительства наследодателя. Такой документ можно получить в ЖЭКе по месту жительства лица (справка формы №3). Он содержит в себе данные из адресного бюро или книги учета жильцов. Указанный документ может также удостоверять факт совместного проживания наследника и наследодателя. Работники ЖЭКа в обязательном порядке ставят в книге учета жильцов (домовой книге) отметку о снятии наследодателя с регистрации в связи с его смертью.

Четко определить круг допустимых документов, подтверждающих родство наследника с наследодателем невозможно. Это могут быть свидетельства органов ЗАГСа (например, свидетельства о рождении для детей-наследников или свидетельства о браке для супругов-наследников), выписки из метрических книг, решения суда о признании родства, а также иные документы, способные подтвердить факт.

Факт наличия родственных связей между наследником и наследодателем можно установить и после смерти последнего путем обращения в суд.

Документы, определяющие состав и место нахождения наследуемого имущества, должны отвечать нескольким требованиям:

  • должны быть правоустанавливающими (на движимое и недвижимое имущество, подлежащее регистрации, ценные бумаги или деньги)
  • должны указывать на принадлежность конкретного имущества наследодателю

Для подтверждения наличия указанного имущества, а также места его нахождения гражданину С. понадобится приложить к заявлению о принятии наследства договор о купле-продаже дачи и документы о ее приватизации, свидетельство отца о праве на наследство (в отношении унаследованной квартиры), справку из БТИ о стоимости квартиры на день смерти отца, техническую документацию БТИ (техпаспорт квартиры (план), выписку из Единого государственного реестра прав), Свидетельство о госрегистрации права (если такое уже было получено в отношении квартиры), а также свидетельство о регистрации транспортного средства.

Отказ от принятия наследства по закону

В случаях, когда наследник не имеет желания вступать в наследство, он получает право на официальный отказ от него. Это право закреплено в ст. 1157 ГК.

Отказ может быть осуществлен:

  • в пользу иных лиц из числа наследников по завещанию или по закону, не лишенных наследства, а также по праву представления
  • без указания лиц, в пользу которых осуществлен отказ

По общему правилу, отказ в пользу иных наследников может быть сделан только полностью от всего наследуемого имущества (ч. 3 ст. 1158 ГК). Отказ от части наследства возможен только при наследовании по нескольким основаниям. Наследник имеет право отказаться от наследства, полагающегося ему по одному или нескольким основаниям.

Отказ от наследства может быть сделан наследником на протяжении всего срока, выделенного на его принятие, независимо от того, принято оно наследником или еще нет (п. 2 ст. 1157 ГК), то есть в течение полугода со дня наступления смерти наследодателя.

Если наследник принял наследства путем фактического вступления в него, но по каким-либо уважительным причинам пропустил срок возможного отказа от наследства, суд вправе принять отказ при признании причин действительно вескими. Во всех иных случаях срок, предоставленный для осуществления права на отказ от наследства, восстановлению не подлежит.

Отказ от наследства несовершеннолетним наследником разрешается только в случае наличия согласия на это органа опеки и попечительства. Отказ от наследства, в любом случае, подразумевает под собой действия активные, заключающиеся в подаче соответствующего заявления нотариусу, то есть в совершении односторонней сделки (ст. 1159 ГК). Подача заявления об отказе от наследства осуществляется аналогично подаче заявления о принятии наследства, по месту его открытия.

Ограничения в принятии отказа от наследства

Законодателем установлен четкий перечень обстоятельств и оснований, по которым отказ от принятия наследства принят быть не может. Так, отказ от принятия наследства по закону не принимается:

  • если отказ содержит оговорки или условия;
  • если отказ составлен в пользу лиц, не предусмотренных законодательством;
  • при наследовании обязательной доли;
  • при наличии подназначенного наследника;
  • при получении наследства по завещанию (если наследодатель завещал наследникам все свое имущество).

Поскольку отказ от наследства признается односторонней сделкой – он может быть обжалован и признан недействительным.

Можно ли вступить в наследство через 20 лет?

Наследование предполагает ограничение во времени. В какой срок можно принять наследство? Что делать, если прошло уже 5, 10, 15 или даже 20 лет, а заявление так и не было подано? Эти и многие другие вопросы достаточно распространены. Чтобы сэкономить время и нервы, стоит заранее изучить тонкости наследования.

Срок вступления в наследство

Законом установлен срок вступления в наследство, исчисляемый с момента наступления смерти наследодателя. Точнее, с того дня, когда он умер или признан умершим судом. Он составляет ровно 6 месяцев. Спустя этот временной промежуток все наследники получат свидетельство о праве на наследство. Оно документально подтвердит, что имущество перешло в собственность законным порядком.

Вступить в наследство можно двумя способами:

  • Фактически. То есть принять имущество, полагающееся по наследству, заботиться о нем, владеть, улучшать и т.д.;
  • Документально. Явиться к нотариусу и написать заявление о праве на наследуемое имущество.

И первый, и второй способ прописаны в ГК РФ и считаются способами вступления в наследство. Однако лучше все-таки обезопасить себя от посягательств третьих лиц на имущество и оформить документальное подтверждение в виде свидетельства.

Если в установленный законом период кто-то из наследников выразил несогласие с разделом имущества, он имеет право обратиться в суд. Тогда данное наследственное дело будет рассматриваться в суде, как спорное.

Читайте так же:  Ип пишем приказ

Что делать, если срок пропущен?

Итак, наследник пропустил время вступления в наследство. Ситуация не редкая. Что делать? Какой можно найти выход?

Единственным вариантом, доступным в сложившейся ситуации для наследника, является обращение в суд. Там будет рассмотрено дело на основании поданного заявления.

Наследнику необходимо представить доказательства того, что он пропустил срок не по собственной воле, а в силу серьезных обстоятельств. Например: длительная командировка в местности, отдаленные от цивилизации. Такое может случиться с членами экспедиции на Крайний север и т.д.

Однако самой распространенной причиной пропуска срока, в который нужно вступить в наследство, является неосведомленность наследника о смерти наследодателя. В этом случае наследник может узнать о своем праве и через 20 лет после его возникновения.

Какой срок давности по наследственным делам?

Срок давности устанавливается законодательством для гражданских и иных дел. Действия, необходимые для совершения в рамках наследственного дела, строго ограничены не только по времени исполнения. Если они не были произведены вовремя, вступает в действие срок давности. Истечение этого срока означает окончательную утрату возможности изменения итога данного дела.

Срок давности – период времени, по прошествии которого дело считается окончательно закрытым к любым видам изменений. Срок давности для наследственных дел согласно ГК РФ равен 3 годам.

Однако отсчет срока давности начинается не с момента смерти наследодателя. Исчисляться срок начинает с того момента, когда у наследника прекратили действовать причины, мешавшие ему принять наследство вовремя. Начиная уже с этого события, в течение 3 лет наследник может подать заявление в суд с целью принять наследство.

Примерами обстоятельств, позволяющих вступить в наследство, могут быть:

  1. Возвращение из командировки. Если наследник пропустил срок из-за длительного отсутствия не по своей воле, например, при нахождении на Северном полюсе в составе экспедиции, то его возвращение – момент, с которого начинается отсчет срока давности;
  2. Получение сведений о смерти наследодателя или завещателя. Именно это событие сможет наступить спустя 20 лет после смерти завещателя.

Через какой срок после смерти наследодателя можно вступить в наследство?

На практике часто встречаются случаи, когда наследник узнает о своем праве спустя 20 лет после смерти наследодателя. Закон РФ предусмотрел такую возможность, исходя из соображений справедливости. Часты такие ситуации, когда наследник не знал о смерти родственника, далеко проживая или не поддерживая с ним близких отношений. Вполне возможно, что спустя 20 лет после этого до наследника дошла информация о смерти наследодателя. Не редкостью считается неосведомленность наследника о том, что кто-либо включил его в завещание.

Кроме того, наличие других наследников умершего не гарантирует того, что они по собственной воле сообщат каждому неосведомленному наследнику о наступившем событии. Зачастую наследники стараются сделать максимум, чтобы уменьшить количество участвующих в разделе имущества.

Таким образом, спустя 5, 10, 15 или 20 лет после смерти наследодателя у наследника еще есть шанс вступить в наследство. Для этого придется обратиться в суд и доказывать там свое право на имущество, переходящее по наследству. Если наследник успеет сделать это в течение 3 лет, которые считаются сроком давности, наследство перейдет к нему и найдет своего владельца, даже через 20 лет.

Можно ли не принимать наследство по закону

Марина Макарова, федеральный судья в отставке.

В законодательстве практически любого государства есть раздел, регулирующий отношения граждан по поводу наследства. Это естественно: материальная основа потомков формируется их отцами и дедами. Об особенностях наследственного права в России и пойдёт речь.

Вначале поясним некоторые термины, которыми придётся оперировать.

«День открытия наследства». Это день смерти гражданина или (если факт смерти требуется установить либо подтвердить) дата вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим. По закону человека можно объявить через суд умершим, если в месте его постоянного жительства о нём нет никаких сведений в течение пяти лет, а если человек пропал без вести при обстоятельствах, дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая (например, авиакатастрофа), то в течение шести месяцев.

«Место открытия наследства». Это последнее место жительства наследодателя, или, иными словами, адрес его регистрации перед смертью. Если же последнее место жительства наследодателя в России неизвестно, то местом открытия наследства считается тот адрес, где находится основная часть наследственного имущества или недвижимость.

Наследование имущества происходит по закону и по завещанию. Имущество наследуется по закону, если завещание наследодателем при жизни не было составлено. Существует восемь очередей наследников по закону. Принцип такой: каждая последующая очередь наследников призывается к наследству, если нет наследников предшествующих очередей. Назовём первые три самые распространённые очереди наследников по закону.

К наследникам первой очереди относятся самые близкие родственники: дети, родители, супруг наследодателя. Если на день открытия наследства в живых нет детей наследодателя, то к наследникам первой очереди относятся ещё и внуки наследодателя.

К наследникам второй очереди относятся полнородные и не полнородные братья и сёстры наследодателя, бабушки и дедушки со стороны отца и матери. Если при этом на день открытия наследства в живых нет братьев и сестёр, то к наследникам второй очереди относятся также их дети, то есть племянники наследодателя.

Если же нет наследников ни первой, ни второй очереди, то призываются наследники третьей очереди, к которым относятся полнородные и не полнородные братья и сёстры родителей наследодателя, то есть дяди и тёти наследодателя. Если указанных лиц нет в живых, то к наследникам третьей очереди относятся их дети — двоюродные братья и сёстры наследодателя.

При этом полнородными считаются родные братья и сёстры, а не полнородными — братья и сёстры, у которых или мать, или отец разные.

Важный момент: если при жизни наследодателя на его иждивении не менее года были лица (независимо от родства с ним), ко дню открытия наследства являвшиеся нетрудоспособными, то при наследовании имущества по закону при любой очереди они наследуют наравне с другими наследниками. То есть если овдовевший состоятельный дедушка проживал более года с женщиной, которая на момент его смерти была пенсионеркой или имела инвалидность, то она наравне с близкими родственниками будет наследницей его имущества.

По заявлению заинтересованных лиц суд может отстранить от наследства по закону граждан, злостно уклонявшихся от обязанности по содержанию наследодателя. Например, взрослый сын, сдавший в дом-интернат для престарелых и инвалидов свою мать, после её смерти должен быть отстранён от наследства.

Не наследуют по закону и биологические родители после смерти детей, если они были лишены родительских прав. Это, согласитесь, справедливо. Но с чем внутренне трудно согласиться, это с тем, что дети не имеют права наследовать по закону имущество после смерти своих родителей, лишённых родительских прав, и их родственников. Однако таков закон.

Перейдём к наследованию по завещанию. К слову, в странах Европы и в США в большинстве случаев практически немыслима ситуация, когда гражданин умер, не оставив завещания. В России по сравнению с другими странами завещания составляются в разы реже. Наверное, одна из причин этого — суеверность. Практичные же иностранцы не страдают излишней мнительностью и в составлении завещания видят лишь упорядочение своих дел.

Завещание представляет собой удостоверенный нотариусом письменный документ, содержащий распоряжения завещателя в отношении имущества в случае смерти. Завещателем может быть любой дееспособный совершеннолетний гражданин. По российскому закону завещать своё имущество завещатель имеет право любому физическому или юридическому лицу, Российской Федерации и даже иностранным государствам и международным организациям. Нельзя завещать своё имущество братьям нашим меньшим — домашним животным. Хотя в некоторых странах исключений, как в России, в отношении домашних животных не делают. Оформление завещания у нотариуса в нотариальной конторе обойдётся в 1000 рублей, вызов нотариуса на дом будет стоить несколько тысяч. После оформления завещания один его экземпляр остаётся в архиве нотариуса, а другой выдаётся завещателю. При этом нотариус должен внести сведения о совершённом завещании в общую базу завещаний. В каждом субъекте Российской Федерации есть своя нотариальная палата — орган, координирующий работу нотариусов. Там можно получить сведения о действующих нотариусах, их местонахождении, выяснить организационные вопросы. Пожаловаться на действия нотариусов также можно в нотариальную палату. Каждый нотариус должен иметь гербовую печать, удостоверение нотариуса, лицензию на право нотариальной деятельности.

Основное правило для завещания: оно должно быть собственноручно подписано завещателем, в нём должны быть указаны дата и место его составления. Закон допускает, что если завещатель из-за своего болезненного физического состояния или неграмотности не может подписать завещание, то завещание по его просьбе в присутствии нотариуса подписывает другой гражданин, при этом в завещании обязательно должны быть указаны данные этого гражданина и причины, по которым завещание не было подписано собственноручно.

Главная обязанность нотариуса при удостоверении любого документа, в том числе и завещания, определить, находится ли обратившийся к нему гражданин, как говорят, в ясном уме и твёрдой памяти. Конечно, нотариус не потребует справку от психиатра, но если в процессе беседы у него появятся сомнения в психической полноценности обратившегося, то нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия. Ненадлежащее исполнение нотариусом указанной обязанности может привести к лишению его лицензии, а также к необходимости возмещения убытков пострадавшей стороне. В судах нередко рассматриваются споры, когда после смерти наследодателя заинтересованные лица добиваются признания завещания недействительным по тем основаниям, что на завещании поддельная подпись или наследодатель в момент составления завещания не отдавал отчёт своим действиям. Проверяются указанные основания путём проведения соответственно почерковедческой или посмертной судебно-психиатрической экспертизы.

Бывают ситуации, когда гражданин лишён возможности обратиться к нотариусу за удостоверением завещания. Поэтому в порядке исключения законом предусмотрена возможность удостоверения завещания не нотариусом, а другими уполномоченными на то лицами. Такие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным. Так, завещания граждан, находящихся на стационарном лечении в больницах, госпиталях, а также проживающих в домах для престарелых и инвалидов, могут быть удостоверены главными врачами или их заместителями; завещания военнослужащих, проходящих службу в местах, где нет нотариусов, могут удостоверяться командирами воинских частей; завещания граждан, находящихся на судах, плавающих под флагом РФ, удостоверяются капитанами этих судов; завещания осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы, удостоверяются начальниками мест лишения свободы. Впоследствии такое завещание уполномоченное лицо направляет нотариусу по месту жительства завещателя.

Читайте так же:  Заявление о направлении исполнительного листа к исполнению

Если у гражданина нет наследников ни по закону, ни по завещанию, наследственное имущество переходит в собственность Российской Федерации. В этом случае имущество называется выморочным.

Наличие завещания не всегда исключает наследование по закону. Законом предусмотрено, что несовершеннолетние дети, а также нетрудоспособные: дети, родители, супруг, иждивенцы, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая бы им причиталась при наследовании по закону. Это так называемая обязательная доля в наследстве.

Чтобы было лучше понятно, о чём речь, рассмотрим пример. Умер Сидоров И., находившийся по день смерти в зарегистрированном браке с Сидоровой Т. (56 лет), от этого брака два сына: 20-летний Александр и 15-летний Борис. В течение четырёх лет до своей смерти Сидоров проживал в гражданском браке с Петровой И., у них родилась дочь Софья, ей 3 года. При жизни Сидоров составил завещание, которым завещал приобретённые десять лет назад загородный дом и квартиру гражданской жене Петровой.

При данных обстоятельствах собственность будет распределяться следующим образом. Поскольку и квартира, и загородный дом были приобретены в период зарегистрированного брака Сидорова И. с Сидоровой Т., то есть являются совместно нажитым имуществом, то Сидорова Т., как законная супруга, имеет право на 1/2 долю этого имущества. Это так называемая брачная доля. Поэтому наследственное имущество представляет собой вторая половина в праве собственности загородного дома и квартиры. Поскольку и Сидорова Т. (в силу пенсионного возраста), и несовершеннолетние сын Борис и дочь Софья являются нетрудоспособными, то они имеют право на обязательную долю в наследстве. Так как гражданский брак не влечёт правовых последствий, то гражданская жена Петрова И. не относится к числу наследников по закону. Если бы не было завещания, то наследники по закону, а их 4 человека (законная супруга и трое детей), получили бы наследство по 1/8 доле каждый (1/2 : 4 = 1/8). Но завещание есть, в связи с чем обязательная доля составляет 1/16 (1/8 : 2 = 1/16).

Если принять условно всё имущество в виде квартиры и загородного дома за 1, то право собственности на это имущество после смерти Сидорова И. должно распределиться следующим образом: Сидоровой Т. — 9/16 долей (1/2 + 1/16 = 9/16), сыну Борису и дочери Софье — по 1/16 доли каждому, гражданской жене Петровой И. — 5/16 долей. Совершеннолетний сын Александр из наследства отца не получает ничего.

Представляет интерес норма закона о завещательном отказе. Завещательный отказ (или, по-другому, «легат») — это возложение завещателем в завещании на одного или нескольких наследников исполнения какой-либо обязанности имущественного характера в пользу других лиц (отказополучателей), то есть завещательный отказ — своего рода обременение наследства. Например, завещатель завещает свою квартиру сыну с условием, чтобы там могли постоянно проживать его мать и внуки. Таким образом, отказополучатели (мать и внуки) получают бессрочное право пользования этой квартирой.

Или другой пример: наследник обязывается перечислить определённую часть средств на счёт детского дома. Важно, что в случае уклонения наследника после смерти наследодателя от исполнения завещательного отказа указанный детский дом получает право требовать принудительного исполнения через суд.

Есть такое понятие, как «недостойные наследники». К ним относятся лица, которые своим умышленным недостойным поведением нанесли или наносили вред наследодателю при его жизни. Законом установлено, что такие лица не наследуют ни по закону, ни по завещанию. Но сложность реализации на практике этого положения состоит в том, что иногда бывает трудно доказать в суде после смерти наследодателя наличие противоправных действий этих лиц, ведь близкие люди, как правило, прощают своим родственникам обиды и никуда на них не жалуются. Другое дело, если имеется, допустим, постановление суда, подтверждающее, что сын при жизни матери в пьяном виде неоднократно причинял ей телесные повреждения. Конечно, такой сын как недостойный наследник не получит ничего из наследства матери, даже если на него имеется завещание.

Полезно знать и о том, что существует особенность наследования не полученных наследодателем сумм пенсии. Во-первых, эти суммы не включаются в наследственную массу; во-вторых, право на получение указанных сумм имеют члены семьи наследодателя, проживавшие с ним совместно, а также его нетрудоспособные иждивенцы; в-третьих, заявление об этом должно быть подано в Пенсионный фонд в течение четырёх месяцев со дня открытия наследства.

Следует напомнить, что трудовая пенсия в РФ состоит из трёх частей: базовой, страховой и накопительной. Страховая и накопительная части формируются путём перечисления работодателем за работника страховых взносов, сведения о которых содержатся на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица.

Согласно российскому законодательству, наследуется только накопительная часть трудовой пенсии наследодателя и при условии, что он эту пенсию ни разу не получил.

Другими словами, накопительная часть пенсии наследуется только тогда, когда человек (страхователь) умер до наступления пенсионного возраста либо, достигнув пенсионного возраста, по каким-либо причинам не обращался за оформлением пенсии. Если же человек (страхователь) при жизни хоть раз получил эту пенсию, то право на наследование после его смерти накопительной части пенсии теряется. Для получения пенсионных накоплений наследникам необходимо обратиться в течение шести месяцев с заявлением в территориальный Пенсионный фонд России. К наследникам в этом случае относятся либо лица, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, написанном страхователем при жизни в территориальный Пенсионный фонд, либо близкие родственники.

В настоящее время многие решают свои жилищные проблемы путём участия в долевом строительстве жилья. При этом первоначально с застройщиком может заключаться предварительный договор. Но нередко он заключается, когда выкопан лишь котлован для фундамента дома, чтобы впоследствии заключить основной договор купли-продажи в построенном доме.

Представьте ситуацию, что человек, заключивший только предварительный договор, умирает. Все права и обязанности по предварительному договору наследуются в обычном порядке. Также решается вопрос, когда, например, дольщик подписал акт о принятии квартиры, но не успел в связи со смертью зарегистрировать своё право собственности. В этом случае в состав наследственного имущества входит право на обращение в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о чём нотариус и засвидетельствует в выданном наследнику документе.

Наследовать можно и предприятие. Особенности наследования предприятий разных видов определяются их организационно-правовой формой. Например, когда умирает участник акционерного общества, то в состав открывшегося наследства входят акции и соответственно право на получение дивидендов. Если же умирает учредитель общества с ограниченной ответственностью, то наследник вправе получить лишь стоимость доли уставного капитала этого общества.

Для обретения наследства наследник должен его принять. Принимать или не принимать наследство — право, а не обязанность гражданина. По общему правилу наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства путём подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства, то есть необходимо лично письменно засвидетельствовать, что вы не намерены отказываться от наследства. После этого нотариус открывает наследственное дело. И только по истечении шестимесячного срока можно обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство.

Однако бывают ситуации, когда наследник не знал о смерти наследодателя, или не знал о наличии завещания, или по каким-либо объективным обстоятельствам не смог обратиться к нотариусу вовремя. Ничего страшного. Предусмотрен судебный порядок восстановления срока для принятия наследства. Наследнику надо обратиться в суд с заявлением, в котором изложить обоснованную просьбу о восстановлении срока для принятия наследства и признании его принявшим наследство.

Существует и второй способ принятия наследства: его фактическое принятие. Под фактическим принятием наследства подразумеваются любые действия наследника в отношении наследственного имущества, недвусмысленно свидетельствующие о его воле принять наследство, такие как пользование наследственным имуществом, его охрана, поддержание в надлежащем состоянии, несение расходов по его содержанию. Этот способ применим, когда нет спора среди наследников и если вам не требуется распорядиться (например, продать, подарить) наследственным имуществом. Опять же, для оформления правоустанавливающих документов на наследственное имущество при втором способе принятия наследства необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства.

Если наследник принимает наследство, то считается, что он принял всё имеющееся наследство, в чём бы оно ни состояло. Он не может по своему выбору что-то принять, а от чего-то отказаться. Существует постулат: наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Это правило однако не распространяется на обязательства, вытекающие из личностных отношений. Например, наследник, принявший наследство после лица, обязанного платить алименты, не должен погашать образовавшуюся задолженность по этим алиментам.

По общему правилу наследство переходит к наследнику в том виде, в каком оно существовало на день открытия наследства. Если наследник принимает наследство, то считается, что наследственное имущество принадлежит ему со дня открытия наследства. На практике с момента открытия наследства до предъявления требований кредиторов нередко проходит длительное время. Понятно, что за этот период возможны разные события. Например, унаследованный дом может сгореть, акционерное общество, чьи акции входят в состав наследства, ликвидироваться. Или же, наоборот, стоимость акций может возрасти. Но это никак не влияет на обязанности по возврату долга.

Если умер заёмщик, взявший при жизни кредит в банке и не успевший его выплатить, то кредитор — банк — будет требовать невыплаченную сумму кредита с наследников в пределах суммы принятого ими имущества, оцениваемого по рыночным ценам на день открытия наследства.

Можно ли не принимать наследство по закону